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              中山申請專利代理機構誠信企業【商專知識產權】

              發布時間:2021-01-04 18:13  

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              巴黎公約的原則

                在工業產權保護方面,公約各成員國必須在法律上給予公約其他成員國相同于其該國國民的待遇;即使是非成員國國民,只要他在公約某一成員國內有住所,或有真實有效的工商營業所,亦應給予相同于該國國民的待遇。

                國民待遇原則

                優先權原則

                《巴黎公約》規定凡在一個締約國申請注冊的商標,可以享受自初次申請之日起為期6個月的優先權,即在這6個月的優先權期限內,如申請人再向其他成員國提出同樣的申請,其后來申請的日期可視同首i次申請的日期。優先權的作用在于保護首i次申請人,使他在向其他成員國提出同樣的注冊申請時,不致由于兩次申請日期的差異而被第三者鉆空子搶先申請注冊。發明、實用新型和工業品外觀設計的專利申請人從首i次向成員國之一提出申請之日起,可以在一定期限內(發明和實用新型為12個月,工業品外觀設計為6個月)以同一發明向其他成員國提出申請,而以第1次申請的日期為以后提出申請的日期。其條件是,申請人必須在成員國之一完成了第1次合格的申請,而且第1次申請的內容與日后向其他成員國所提出的專利申請的內容必須完全相同。

                獨立性原則

                申請和注冊商標的條件,由每個成員國的該國法律決定,各自獨立。對成員國國民所提出的商標注冊申請,不能以申請人未在其該國申請、注冊或續展為由而加以拒絕或使其注冊失效。在一個成員國正式注冊的商標與在其它成員國--包括申請人所在國--注冊的商標無關。這就是說,商標在一成員國取得注冊之后,就獨立于原商標,即使原注冊國已將該商標予以撤銷,或因其未辦理續展手續而無效,但都不影響它在其它成員國所受到的保護。同一發明在不同國家所獲得的專利權彼此無關,即各成員國獨立地按該國的法律規定給予或拒絕、或撤銷、或終止某項發明專利權,不受其它成員國對該專利權處理的影響。這就是說,已經在一成員國取得專利權的發明,在另一成員國不一定能獲得;反之,在一成員國遭到拒絕的專利申請,在另一成員國則不一定遭到拒絕。

                強制許可專利原則

                《公約》規定:各成員國可以采取立法措施,規定在一定條件下可以核準強制許可,以防止專利權人可能對專利權的濫用。某一項專利自申請日起的四年期間,或者自批準專利日起三年期內(兩者以期限較長者為準),專利權人未予實施或未充分實施,有關成員國有權采取立法措施,核準強制許可證,允許第三者實施此項專利。如在第1次核準強制許可特許滿二年后,仍不能防止賦予專利權而產生的流弊,可以提出撤銷專利的程序。《公約》還規定強制許可,不得專有,不得轉讓;但如果連同使用這種許可的那部分企業或牌號一起轉讓,則是允許的。


              專利權的保護范圍

                專利權的保護范圍是指發明、實用新型和外觀設計專利權的法律效力所及的范圍。專利權是一種無形財產權,由法律明確規定專利權的保護范圍,劃清專利侵權與非侵權的界限,既有利于依法充分保護專利權人的合法權益,又可以避免不適當地擴大專利保護的范圍,損害專利權人以外的社會公眾的利益。

                (一)發明和實用新型專利權的保護范圍

                發明或者實用新型專利權的保護范圍“以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求”,是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的范圍為準,也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍。

                等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。 包括兩層含義:

                1.一項發明創造專利權的保護范圍,須以其權利要求為準,即以由專利申請人提出的并經國務i院專利行政主管部門批準的權利要求書中所記載的權利要求為準,不小于也不得超出權利要求書中所記載的權利要求的范圍。

                2.說明書及附圖對權利要求具有解釋的功能,可以作為解釋權利要求的依據。但是,相對權利要求而言,說明書及附圖只具有從屬的地位,不能單以其作為發明或者實用新型專利權保護的基本依據,基本依據只能是權利要求書。

                (二)外觀設計專利的保護范圍

                外觀設計專利權的保護范圍,“以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準”。這一規定表明,外觀設計專利權的保護范圍,以體現該產品外觀設計的圖片或者照片為基本依據。需要說明的是,外觀設計專利權所保護的“表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品”的范圍,應當是同類產品的范圍;不是同類產品,即使外觀設計相同,也不能認為是侵犯了專利權。


              據了解,自建立知識產權地方立法指導協調機制以來,國家知i識產權局先后確定安徽、遼寧等7個省區為重點指導對象,舉辦多次指導協調交流活動,為相關地方知識產權局搭建了交流平臺。同時,該指導協調機制還促進了國家知i識產權局與地方人大及法制管理部門的交流,為知識產權地方立法營造了良好氛圍。

                事實上,自2008年專利法第三次修改以來,特別是在國家知i識產權局的知識產權地方立法指導協調機制促進下,已經有21個省、自治區、直轄市重新修訂了專利地方性法規。修訂后的地方法規更加適應地方實際,為地方知識產權工作開展、助力地方經濟社會發展提供了有力保障。

                “知識產權地方立法作為知識產權制度建設的重要組成部分,要緊緊圍繞知識產權強國建設這一核心目標,共同構建激勵創新、嚴格保護的知識產權法律制度。要按照黨中央、國務i院的統一部署,以高度的責任感和使命感,不斷提升立法的科學性、規范性和前瞻性,切實破i解知識產權領域亟待解決的問題,實現知識產權地方立法優質協調發展,有效保障知識產權強國建設取得實質性進展。”賀化在講話中所強調的,不僅闡明了這項工作的重要意義,更對知識產權地方立法工作提出了更高要求。


              專利訴訟的目的往往都是為了爭奪市場,通過專利訴訟抑制競爭對手的生產規模,同時不斷擴大專利權人的生產,以占領市場。

              專利訴訟是指當事人和其他訴訟參與人在人民法i院進行的涉及與專利權及相關權益有關的各種訴訟的各種訴訟的總稱。專利訴訟有狹義和廣義理解的區分,狹義的專利訴訟指專利權被授予后,涉及有關以專利權為標的的訴訟活動;廣義的專利訴訟還可以包括在專利申請階段涉及的申請權歸屬的訴訟、申請專利的技術因許可實施而引起的訴訟、發明人身份確定的訴訟、專利申請在審批階段所發生的是否能授予專利權的訴訟以及專利權被授予前所發生的涉及專利申請人以及相關權利人權益的訴訟等。下面由商專小編告訴你專利訴訟過程中要掌握的一些竅門:

              1、研透專利技術

              對于技術性很強的專利訴訟,研究分析并吃透專利技術及相關的技術,是非常重要的。專利訴訟要求律師不僅懂得法律條文及有關規定,更重要的是要求律師必須理解專利技術。不懂法律打不好官司,不懂技術同樣勝任不了專利訴訟,單從法律條文上是不能解決專利訴訟的有關問題的,特別是在認定某一技術是否構成侵權、是否屬于公知技術、是否屬于顯而易見的技術等等,都需要有一定的技術知識。不鉆研專利技術是很難勝任專利訴訟的。

              2、收集有效證據

              對于原告專利權人一方的律師,最重要的是要收集侵權的證據,購買到侵權產品固然重要,但有些侵權產品本身就是假冒他人的產品,上面所寫的生產廠家并不一定是真正的侵權廠家。因此,最i好直接到生產廠家購買涉嫌侵權的產品,必要時可以采取公證取證,或者通過工商行政管理部門或技術監督部門行使其他職責時,順便獲取侵權證據。原告取證工作最難的是得到對方生產銷售的數額,這可以請求法i院采取證據保全措施,以獲得這方面的證據。獲得侵權與侵權數額的證據是原告取勝的關鍵。

              對于被告一方來說,關鍵是收集一切可以將原告專利無效掉的證據,這些證據包括專利文獻、銷售發i票、產品廣告、公開使用證明等。雖然產品發i票可以作為無效他人專利的證據,但有時憑發i票還不行,因為發i票并沒有具體描述產品的形狀或技術特征。被告找到足以對原告專利構成威脅的證據,這是致勝的關鍵之一,或是找到證明自己在先使用的有效證據或使用的是自由公知技術的證據,都有可能在訴訟中占據主動。

              3、巧用法律程序

              對于被告而言,最常用的是反訴對方專利無效,從而爭取時間尋求其他抗辯方法。而對于原告,在訴訟之前,最i好先行對自己的專利啟動無效程序,使專利經過一次 “實審”的考驗,然后再訴他人侵權。或者起訴前首先到國務i院專利行政主管部門檢索一下自己專利的屬性,并出具相應的檢索報告。這樣可以避免被告利用無效程序帶來的許多麻煩。專利訴訟中可以應用的法律程序不少,但前提是必須懂得專利申請與審批及無效等基本程序,這樣才有可能在訴訟中運用自如。

              以上就是關于專利訴訟過程中要掌握的一些竅門的介紹,希望對大家有幫助!